Звоните нам:
8-800-201-23-71
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
ПОПУЛЯРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ВОПРОС-ОТВЕТ

22 июля 2022

Наша организация находится на ОСН, есть собственный автотранспорт. Может ли поставщик возмещать нам транспортные расходы по доставке товара нашим транспортом, перечисляя фиксированную сумму на расчетный счет, при этом сопровождая данную операцию товарно-транспортной накладной (ТТН), где наша организация указана и грузополучателем, и заказчиком? Полагаем, что поставщик может возместить покупателю транспортные расходы на доставку товара в данном случае. Однако подобные условия должны быть согласованы между сторонами и отражены в договоре. Ответ подготовлен на основании следующих материалов: — Энциклопедия решений. Доставка товара по договору поставки. Примечание. Возможно, Вам также будут полезны материалы, содержащие дополнительную информацию по тематике вопроса: — Доставка товара (Л. Зуйкова, «Новая бухгалтерия», выпуск 12, декабрь 2010 г.) // Товарно-транспортные накладные; — О расходах на доставку реализуемого товара в учете поставщика (М.О. Денисова, журнал «Торговля: бухгалтерский учет и налогообложение», N 6, июнь 2015 г.) // Расходы на доставку несет поставщик. Ответ подготовил: Специалист Горячей линии информационно-правовой поддержки ГАРАНТ Кириллова Наталья 29 июня 2022 г. Хотите поделиться этой новостью? Выберите мессенджер ниже

22 июля 2022

У коллеги произошла неприятная ситуация: в результате некомпетентного лечения был потерян зуб. Есть ли положительная судебная практика по данному вопросу? Каков порядок проведения досудебных действий по взысканию материального ущерба (расходов на восстановление зуба, в том числе и предстоящих) и морального вреда? Необходимо обратиться с претензией о некачественном оказании медицинской услуги на имя руководителя медицинской организации в установленный договором гарантийный срок. Претензию необходимо изготовить в 2 экземплярах, на которой медицинской организации необходимо поставить отметку о вручении претензии с подписью принявшего ее должностного лица (с расшифровкой), датой и, желательно, печатью клиники. Приложите к претензии копии договора на оказание платной медицинской услуги и кассового чека (квитанции) либо необходимо отправить претензию почтой заказным письмом с уведомлением о получении. Вследствие неудовлетворения требований по претензии, можно обратиться в суд с исковым заявлением. Правомочно сразу обратиться в суд, но советуем начать с предъявления претензии к медицинской организации. В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать: — безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги); — соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги); — возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора. Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя. По описываемой ситуации имеется положительная судебная практика: определение Можайского городского суда Московской области от 26 июля 2018 г. по делу N 2-775/2018, решение Ашинского городского суда Челябинской области от 23 марта 2021 г. по делу N 2-201/2021, решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска Архангельской области от 17 декабря 2018 г. по делу N 2-1948/2018, решение Калужского районного суда Калужской области от 16 августа 2021 г. по делу N 2-6867/2021, решение Октябрьского районного суда г. Липецка Липецкой области от 20 мая 2021 г. по делу N 2-370/2021. Ответ подготовлен на основании следующих материалов: — ст. 29 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); — Права потребителя: как защитить их в конкретных жизненных ситуациях? (П.Б. Шелищ, Е.Б. Мясин, журнал «Библиотечка «Российской газеты», выпуск 4, февраль 2017 г.). Примечание. Возможно, Вам также будут полезны материалы, содержащие дополнительную информацию по тематике вопроса: — Примерная форма претензии о расторжении договора на оказание платных стоматологических услуг, возврате уплаченной стоимости услуг, компенсации вреда за некачественное оказание медицинских услуг (подготовлено экспертами компании «Гарант»); — Энциклопедия судебной практики. Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги). Сроки устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги). Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя (Ст. 29-31 Закона «О защите прав потребителей»). Ответ подготовил: Специалист Горячей линии информационно-правовой поддержки ГАРАНТ Доржиева Екатерина 29 июня 2022 г. Хотите поделиться этой новостью? Выберите мессенджер ниже

22 июля 2022

К сделкам по договору мены (обмен одного объекта недвижимости на другой) применяются правила договора купли-продажи: передача недвижимости по такой сделке означает ее реализацию. Иными словами, договор мены объектами недвижимости рассматривается налоговыми органами как два (или более) договора купли-продажи: каждый из участников сделки продает свой объект и приобретает объект контрагента. Доход, полученный от реализации недвижимости, подлежит обложению НДФЛ (ст. 208, 209 НК РФ). Говоря простым языком, если передаваемый по договору мены объект находился в собственности его владельца менее минимального срока владения (сроки зависят от вида недвижимости: жилая/нежилая, см. их в п. 17.1 ст. 217 НК РФ, ст. 217.1 НК РФ), у него так же, как и при обычной продаже, возникает обязанность по расчету НДФЛ и представлению декларации (см. письма Минфина России от 20.01.2022 N 03-04-05/3184, от 15.03.2021 N 03-04-05/18012). Т.е. каждый из собственников, передающих недвижимость по договору мены, должен уплатить в бюджет НДФЛ и представить в ИФНС декларацию по форме 3-НДФЛ. Исключение — нахождение недвижимости в собственности более минимального срока владения. Указанный доход от продажи, в свою очередь, может быть уменьшен на имущественный вычет, связанный с продажей объекта недвижимости (подп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ). Размер такого вычета зависит от вида недвижимости (см. ст. 220 НК РФ). Например, при продаже жилья вычет не может превышать 1 000 000 рублей за налоговый период (календарный год); при продаже нежилой недвижимости — 250 000 рублей. Кроме того, подп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ предоставляет налогоплательщику возможность воспользоваться альтернативным вариантом: вместо получения вычета он вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества. Т.е. на сумму, за которую была приобретена, переданная по договору мены недвижимость. Полагаем, можно заключить как договор купли-продажи, так и договор мены. «В соответствии с подп. 5 п. 1 ст. 208 НК РФ доходы от реализации недвижимого имущества, находящегося в РФ, относятся к доходам от источников в РФ и на основании п. 1 ст. 209 НК РФ подлежат обложению НДФЛ. Налоговая ставка в отношении указанных доходов устанавливается в размере 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ — в редакции, действовавшей в 2020 году)» (см. полный текст: Вопрос: НДФЛ и продажа жилья, находившегося в собственности родителей и несовершеннолетних детей (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, август 2021 г.)). Примечание. Возможно, Вам также будут полезны материалы, содержащие дополнительную информацию по тематике вопроса: — Энциклопедия решений. Договор мены недвижимости; — Энциклопедия решений. Договор купли-продажи жилых помещений (жилого дома, квартиры, комнаты); — Вопрос: Квартиру, купленную в 2016 году за 2 000 000 руб., собственник поменял на дом (кадастровая стоимость дома — 4 000 000 руб.) с доплатой 2 000 000 руб. Договор мены заключен между физическими лицами, не являющимися ИП. В договоре мены указана кадастровая стоимость обмениваемого имущества (2 000 000 руб. — квартира, 4 000 000 руб. — дом). В отношении приобретенного дома собственник право на применение налогового вычета по НДФЛ, предоставляемого при приобретении жилых помещений, использовать не планирует. С какой суммы надо исчислить НДФЛ в данном случае? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, июнь 2016 г.); — Вопрос: НДФЛ при передаче квартиры по договору мены с доплатой (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, декабрь 2021 г.). Указанный доход от продажи, в свою очередь, может быть уменьшен на имущественный вычет, связанный с продажей объекта недвижимости (подп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ). Размер такого вычета зависит от вида недвижимости (см. ст. 220 НК РФ). Например, при продаже жилья вычет не может превышать 1 000 000 рублей за налоговый период (календарный год); при продаже нежилой недвижимости — 250 000 рублей. Кроме того, подп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ предоставляет налогоплательщику возможность воспользоваться альтернативным вариантом: вместо получения вычета он вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества, т.е. на сумму, за которую была приобретена, переданная по договору мены недвижимость. Ответ подготовил: Специалист Горячей линии информационно-правовой поддержки ГАРАНТ Бакарасова Оксана 29 июня 2022 г. Хотите поделиться этой новостью? Выберите мессенджер ниже

22 июля 2022

Полагаем, в случаях, если исправление технической ошибки в записях и реестровой ошибки может причинить вред или нарушить законные интересы правообладателей или третьих лиц, которые полагались на соответствующие записи, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, такое исправление производится только по решению суда. В остальных случаях можно обратиться с заявлением в Росреестр. «В связи с изложенным, с целью устранения содержащейся в ЕГРН реестровой (кадастровой) ошибки, можно: 1. Обратиться в органы Росреестра с заявлением о принятии решения о необходимости устранения выявленной реестровой ошибки. Полагаем, что в данной ситуации указанный способ исправления реестровой ошибки является маловероятным, т.к. ее исправление будет затрагивать права собственников земельных участков. 2. Обраться к собственнику земельного участка с просьбой о ее исправлении (административная процедура) путем подготовки необходимых для осуществления государственного кадастрового учета документов (межевого плана), в порядке ст. 14 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» с последующим обращением в территориальные органы Росреестра (возможно через МФЦ) в установленном законом (заявительном) порядке. Более подробно об исправлении содержащейся в ЕГРН реестровой ошибки можно ознакомиться в ст. 61 Закона N 218-ФЗ, а также в разъяснительных письмах Росреестра и Минэкономразвития РФ (смотрите: письмо Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» от 30 марта 2017 г. N 10-0880-КЛ «Об исправлении реестровых ошибок», письмо Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» от 29 сентября 2014 г. N 10-1658-ВГ «О рассмотрении обращения», письмо Министерства экономического развития РФ от 16 сентября 2013 г. N ОГ-Д23-5116 «Об уточнении местоположения границ земельного участка и обосновании уточненных границ земельного участка» и др.). 3. При недостижении согласия с собственником смежного земельного участка в вопросе добровольного устранения выявленной реестровой ошибки, можно обратиться в органы судебной защиты с требованиями об установлении факта наличия содержащейся в ЕГРН реестровой ошибки (в сведениях о границах спорного земельного участка (земельного участка соседа)), а также с требованиями об их исключении из ЕГРН либо исправлении» (см. полный текст: Вопрос: Способы устранения «пересечений» границ учтенных земельных участков (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, март 2021 г.)). Примечание. Возможно, Вам также будут полезны материалы, содержащие дополнительную информацию по тематике вопроса: — статья 61 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (с изменениями и дополнениями); — Вопрос: Порядок исправления ошибки в ЕГРН (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, сентябрь 2021 г.): «Закон N 218-ФЗ определяет два вида ошибок, которые могут содержаться в кадастре недвижимости: техническая (пп. 1, 2 ст. 61 Закона N 218-ФЗ) и реестровая (п. 3 ст. 61 Закона N 218-ФЗ). Полагаем, что указанная в вопросе ошибка должна быть идентифицирована как техническая. Согласно чч. 1, 2 ст. 61 Закона N 218-ФЗ техническая ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом регистрации прав при внесении сведений в Единый государственный реестр недвижимости и приведшая к несоответствию сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведениям, содержащимся в документах, на основании которых вносились сведения в Единый государственный реестр недвижимости (далее — техническая ошибка в записях), исправляется по решению государственного регистратора прав в течение трех рабочих дней со дня обнаружения технической ошибки в записях или получения от любого заинтересованного лица заявления об исправлении технической ошибки в записях либо на основании вступившего в законную силу решения суда об исправлении технической ошибки в записях. Орган регистрации прав в течение трех рабочих дней со дня исправления технической ошибки в записях уведомляет соответствующих участников отношений, возникающих при государственной регистрации прав, об исправлении технической ошибки в записях. Исправление технической ошибки в записях осуществляется в случае, если такое исправление не влечет за собой прекращение, возникновение, переход зарегистрированного права на объект недвижимости. При отсутствии оснований для исправления технической ошибки в записях или невозможности ее исправления на основании заявления заинтересованного лица орган регистрации прав не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения установленного настоящей частью срока, обязан отказать в исправлении технической ошибки в записях, направив уведомление об этом с указанием причин отказа обратившемуся с заявлением об исправлении технической ошибки лицу в порядке, установленном в соответствии с частью 5 настоящей статьи. Уведомление об отказе в исправлении технической ошибки в записях может быть обжаловано в судебном порядке. В связи с изложенным техническая ошибка может быть исправлена на основании заявления любого заинтересованного лица. Порядок представления и форма заявления об исправлении технической ошибки в записях, а также требования к заполнению и формату заявления об исправлении технической ошибки в записях в форме электронного документа устанавливаются органом нормативно-правового регулирования (приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 19 августа 2020 г. N П/0310 «Об утверждении отдельных форм заявлений в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, требований к их заполнению, к формату таких заявлений и представляемых документов в электронной форме»). Указанное в части 1 настоящей статьи заявление может быть представлено в форме электронного документа посредством использования личного кабинета без подписания его усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. В случаях, если исправление технической ошибки в записях и реестровой ошибки может причинить вред или нарушить законные интересы правообладателей или третьих лиц, которые полагались на соответствующие записи, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, такое исправление производится только по решению суда. В суд с заявлением об исправлении технической ошибки в записях и реестровой ошибки также вправе обратиться орган регистрации прав. Уведомления об исправлении технической ошибки в записях и реестровой ошибки направляются органом регистрации прав правообладателям в течение трех рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр недвижимости в форме и в порядке, которые установлены органом нормативно-правового регулирования». Ответ подготовил: Специалист Горячей линии информационно-правовой поддержки ГАРАНТ Бакарасова Оксана 29 июня 2022 г. Хотите поделиться этой новостью? Выберите мессенджер ниже

22 июля 2022

«Теперь обратимся к экспедиторской расписке. Нужно ли ее составлять, если груз принимает не экспедитор, а привлеченный им перевозчик? Нет, не нужно. В данном случае необходимо оформить только перевозочные документы, поскольку отношения возникают между перевозчиком и клиентом-грузоотправителем, а экспедитор не участвует в приемке-передаче груза. В этом случае перечень экспедиционных услуг не связан с принятием груза от клиента (например, экспедитор заключает договор перевозки груза от имени и за счет клиента)» (см. полный текст: Юридическая природа договора транспортной экспедиции и проблемы его правоприменения (В.А. Вайпан, журнал «Право и экономика», N 6, июнь 2015 г.) // Проблемы оформления и исполнения договора транспортной экспедиции). Ответ подготовил: Специалист Горячей линии информационно-правовой поддержки ГАРАНТ Фарафонова Наталья 29 июня 2022 г. Хотите поделиться этой новостью? Выберите мессенджер ниже

22 июля 2022

Каков порядок добровольной ликвидации ООО, где ликвидатором выступает нанятое для этого физическое лицо? В каких печатных изданиях, на каких сайтах ликвидатор обязан публиковать информацию о добровольной ликвидации? Ликвидация ООО в рассматриваемом случае производится в порядке, предусмотренном ст. 61-64.1 ГК РФ, ст. 57-58 Закона об ООО, и включает в себя следующие этапы: Принятие решения о ликвидации и формирование ликвидационной комиссии Общее собрание участников (единственный участник) принимает решение о добровольной ликвидации общества с ограниченной ответственностью (далее — ООО) и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора). Такое решение должно быть принято единогласно (подп. 11 п. 2 ст. 33, абзац второй п. 8 ст. 37, ст. 39, п. 2 ст. 57 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон об ООО)). В этом решении устанавливается порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом (п. 3 ст. 62 ГК РФ). Срок ликвидации ООО не может превышать один год. Если ликвидация общества не может быть завершена в указанный срок, этот срок может быть продлен в судебном порядке, но не более чем на шесть месяцев (п. 6 ст. 57 Закона об ООО)*(1). О принятом решении о ликвидации необходимо в течение трех рабочих дней после даты принятия решения уведомить регистрирующий орган по месту нахождения ликвидируемого юридического лица (п. 1 ст. 62 ГК РФ, п. 1 ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее — Закон о госрегистрации)), который вносит запись, что общество находится в процедуре ликвидации (подп. «и.1» п. 1 ст. 5 Закона о госрегистрации). Уведомление направляется уполномоченным лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, с приложением решения о ликвидации в письменной форме (п. 1 ст. 62 ГК РФ, п. 1 ст. 20 Закона о госрегистрации). Если на момент подачи уведомления ликвидационная комиссия не сформирована (не назначена), то уведомление подписывает руководитель постоянно действующего органа юридического лица или иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени этого юридического лица. В случае, если одновременно с решением о ликвидации юридического лица сформирована ликвидационная комиссия или назначен ликвидатор, то заявителем выступает руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) (п. 1 ст. 53, п. 4 ст. 62 ГК РФ, п. 1.3 ст. 9 Закона о госрегистрации), который должен одновременно уведомить регистрирующий орган о формировании ликвидационной комиссии или назначении ликвидатора (п. 3 ст. 20 Закона о госрегистрации). Уведомление представляется по форме N Р15016 (утверждена приказом ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@)*(2). Обратите внимание, в п. 2 уведомления (причина его представления) ставится: — цифра 1, если оно представляется в связи с принятием собственно решения о ликвидации; — цифра 2, если оно представляется в связи с формированием ликвидационной комиссии (назначением ликвидатора); — цифра 3, если оба эти обстоятельства имеют место одновременно. Документы могут быть представлены в регистрирующий орган способами, указанными в п. 1 ст. 9 Закона о госрегистрации. Подлинность подписи заявителя должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, кроме случая направления документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (п. 1.2 ст. 9 Закона о госрегистрации). Непредставление, или несвоевременное представление, или представление недостоверных сведений в регистрирующий орган влечет административную ответственность, предусмотренную пп. 3, 4 ст. 14.25 КоАП РФ. Размещение уведомления на Федресурсе ООО должно размещать в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (http://www.fedresurs.ru) уведомление о ликвидации юридического лица с указанием сведений о принятом решении о ликвидации юридического лица, ликвидационной комиссии (ликвидаторе), описания порядка, сроков и условий для предъявления требований его кредиторами, иных сведений, предусмотренных федеральным законом (подп. «н. 5» п. 7, п. 8, п. 8.3, абзац второй п. 9 ст. 7.1 Закона о госрегистрации). Также регистрирующий орган размещает в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц сведения, что в ЕГРЮЛ внесена запись о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, не позднее чем в течение 5 рабочих дней после внесения этих сведений в ЕГРЮЛ (подп. «в» п. 7, п. 8.3, п. 9 ст. 7.1 Закона о госрегистрации). Опубликование сообщения о ликвидации ООО, уведомление кредиторов Ликвидационная комиссия помещает в журнале «Вестник государственной регистрации» публикацию о ликвидации общества, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации общества (п. 1 ст. 63 ГК РФ, п. 1 приказа ФНС России от 16.06.2006 N САЭ-3-09/355@). Конкретный срок для публикации сообщения законодательством не установлен, но нужно учитывать следующие моменты: — опубликование сведений может быть осуществлено только после сообщения о принятом решении о ликвидации в регистрирующий орган (абзац второй п. 2 ст. 20 Закона о госрегистрации); — регистрирующий орган может быть уведомлен о завершении процесса ликвидации не ранее чем через два месяца с момента публикации сообщения о ликвидации (п. 2 ст. 22 Закона о госрегистрации). Составление и утверждение промежуточного ликвидационного баланса После окончания срока для предъявления требований кредиторами (не менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации в органах печати) ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс (утверждается участниками или единственным участником). Специальных форм для его составления законодательно не предусмотрено. По мнению ФНС, в этом случае целесообразно использовать бланк обычного бухгалтерского баланса, утвержденного приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», с соответствующей пометкой («Промежуточный ликвидационный баланс» либо «Ликвидационный баланс») (информация от 26.09.2016, письмо от 07.08.2012 N СА-4-7/13101). При этом законодательство не предъявляет и каких-либо требований к порядку формирования их показателей. В связи с этим отражение числовых показателей в промежуточном ликвидационном балансе и ликвидационном балансе производится по общим правилам бухгалтерского учета. Основой для составления баланса являются данные бухгалтерского учета, подтвержденные результатами предварительно проведенной инвентаризации. Составляется промежуточный ликвидационный баланс в целях фиксации сведений о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. О формировании промежуточного ликвидационного баланса руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) должен уведомить налоговую инспекцию с использованием все той же формы N Р15016 (в п. 2 уведомления проставляется цифра 4). При его отсутствии процедура ликвидации может быть признана не соблюденной, что в свою очередь может повлечь отказ в регистрации прекращения деятельности (постановление ФАС Московского округа от 29.10.2009 N КГ-А40/11269-09). Расчеты с кредиторами ООО Выплата денежных сумм кредиторам

22 июля 2022

Согласно п. 1 ст. 6 Закона РФ от 19 июня 1992 г. N 3085-I «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» (далее — Закон N 3085-I) потребительские кооперативы (общества и их союзы) самостоятельно осуществляют наем работников и определяют условия и размеры оплаты их труда в соответствии с трудовым законодательством, Законом N 3085-I и уставами потребительских кооперативов. Председатель совета и председатель правления потребительского общества могут работать на основании трудового договора (п. 2 и п. 12 ст. 19 Закона N 3085-I). Из ст. 61 ТК РФ прямо следует право самих сторон определить в трудовом договоре момент его вступления в силу, отличный от дня подписания. Причем можно указать конкретную дату, а можно обусловить вступление трудового договора в силу наступлением определенного события. В ином случае без заключения трудового договора порядок вступления в должность не регламентирован. Примечание. Возможно, Вам также будут полезны материалы, содержащие дополнительную информацию по тематике вопроса: — ст. 19 Закона РФ от 19 июня 1992 г. N 3085-I «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации»; — Энциклопедия решений. Заключение трудового договора, вступление его в силу и возникновение трудовых отношений. Ответ подготовил: Специалист Горячей линии информационно-правовой поддержки ГАРАНТ Бадеева Эллина 29 июня 2022 г. Хотите поделиться этой новостью? Выберите мессенджер ниже

22 июля 2022

«Резиденты могут без ограничений (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами») открывать счета (вклады) в иностранной валюте и валюте РФ в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных на территориях иностранных государств (см. полный текст: Домашняя правовая энциклопедия. Деньги и банки. Зарубежные вклады и счета). «резиденты: …в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе профессиональные участники внешнеэкономической деятельности, включенные в перечень профессиональных участников внешнеэкономической деятельности, утвержденный в порядке, установленном Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации), за исключением иностранных юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом «О международных компаниях» (см. полный текст: п. 6 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»). Примечание. Возможно, Вам также будут полезны материалы, содержащие дополнительную информацию по тематике вопроса: — Энциклопедия решений. Неправомерное открытие банком счета (корпоративного электронного средства платежа) (п. 1 ст. 132 и п. 1 ст. 135.2 НК РФ); — Вопрос: В каком случае у резидентов (физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) не возникает обязанности предоставлять налоговым органам отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации и о переводах денежных средств без открытия банковского счета, с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг? (официальный сайт ФНС России, раздел «Часто задаваемые вопросы», апрель 2022 г.). Ответ подготовил: Специалист Горячей линии информационно-правовой поддержки ГАРАНТ Тихонов Антон 29 июня 2022 г. Хотите поделиться этой новостью? Выберите мессенджер ниже

22 июля 2022

Срок действия договора поставки — до 31.12.2019. Могут ли стороны текущей датой (29.06.2022) продлить его действие до 31.12.2023? «По общему правилу соглашение о продлении срока действия договора может быть заключено до окончания ранее согласованного срока, поскольку затем договор утрачивает силу и с формальной точки зрения не может быть продлен. «Продление» срока действия договора по окончании этого срока точнее, на наш взгляд, рассматривать в качестве заключения нового договора, к которому, в силу соглашения сторон, применяются условия ранее действовавшего договора. Полагаем, что договор может быть продлен по окончании срока его действия в тех случаях, когда он в определенном отношении сохраняет силу, несмотря на окончание этого срока (см. п. 3 ст. 425 ГК РФ). При этом само по себе применение, на основании указанной нормы, договора к обязательствам, возникшим и не исполненным на дату окончания срока его действия, продлением этого срока не является» (см. полный текст: Энциклопедия решений. Продление (пролонгация) срока действия договора). Примечание. Возможно, Вам также будут полезны материалы, содержащие дополнительную информацию по тематике вопроса: — Энциклопедия решений. Действие гражданско-правового договора: «Согласно п. 2 ст. 425 стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора, если иное не установлено законом или не вытекает из существа соответствующих отношений. Распространение условий договора на предшествующий его заключению период возможно в том случае, когда между сторонами фактически существовали отношения, соответствующие предмету заключенного впоследствии договора (см., например, постановление Президиума ВАС РФ от 23.08.2005 N 1928/05)»; — Энциклопедия решений. Правовые последствия окончания срока действия договора: «Законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон. При отсутствии в законе или договоре такого указания договор признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства (п. 3 ст. 425 ГК РФ)». Ответ подготовил: Специалист Горячей линии информационно-правовой поддержки ГАРАНТ Фарафонова Наталья 29 июня 2022 г. Хотите поделиться этой новостью? Выберите мессенджер ниже

22 июля 2022

Физическое лицо приобрело дистанционно велосипед. Через месяц использования сломалась цепь. Он обратился в магазин к продавцу с просьбой устранить недостаток. Продавец отказался, сославшись на то, что гарантийный срок на цепь велосипеда — 30 дней. Вправе ли покупатель обратиться к продавцу с требованием заменить товар в целом (велосипед), вернуть деньги полностью, поскольку гарантийным талоном не предусмотрен отдельный срок на цепь (гарантийный талон вообще не выдан)? Какое требование к продавцу вправе предъявить покупатель? Является ли в данном случае велосипед сложной вещью и подлежит возврату весь товар с цепью или только цепь? «Если срок устранения недостатков товара не определен в письменной форме соглашением сторон, недостатки должны быть устранены незамедлительно. Установлено, что под этим следует понимать минимальный срок, объективно необходимый для их устранения, с учетом обычно применяемого способа ремонта, например, посредством замены комплектующего изделия, его составной части. В этой связи возникает вопрос о начале течения данного срока. Он исчисляется с даты обращения потребителя с требованием об устранении обнаруженных недостатков товара, если товар является крупногабаритным или весит более 5 кг, поскольку доставка такого товара для ремонта, в соответствии с пунктом 7 ст. 18, является обязанностью лица, к которому обращено требование. Если же данное лицо не выполнило обязанность по доставке указанных товаров либо в месте нахождения потребителя отсутствуют обязанные лица, а также в отношении иных товаров, доставка которых для ремонта должна осуществляться потребителем, срок ремонта исчисляется с даты передачи товара обязанному лицу. Датой передачи товара следует считать дату его непосредственной передачи, а также дату получения товара в установленном порядке от транспортных или почтовых организаций, если доставка осуществлялась такими способами» (см. полный текст: Комментарии к изменениям в Законе РФ «О защите прав потребителей» (Я.Е. Парций, «Гражданин и право», N 8, август 2008 г.)). Примечание. Возможно, Вам также будут полезны материалы, содержащие дополнительную информацию по тематике вопроса: — Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2463 «Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Ответ подготовил: Специалист Горячей линии информационно-правовой поддержки ГАРАНТ Гусейнли Гюнай 29 июня 2022 г. Хотите поделиться этой новостью? Выберите мессенджер ниже